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      刑法發(fā)展

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      刑法發(fā)展

      關(guān)鍵詞:日本/刑法/活性化/犯罪化Japan/criminallaw/activation/criminaltrend

      內(nèi)容提要:日本已從刑事立法的穩(wěn)定化轉(zhuǎn)向了刑事立法的活性化;近年來的刑事立法,主要表現(xiàn)為犯罪化、處罰的早期化與重罰化以及刑法表述的通俗化、具體化。我國應(yīng)當(dāng)在法治視野下重新思考刑法處罰范圍,而非單純控制處罰范圍;應(yīng)當(dāng)注重提高刑事立法的有效性,而非單純注重處罰的嚴(yán)厲性;應(yīng)當(dāng)在刑事立法體例上采取例示法,而非單其強(qiáng)調(diào)通俗化與具體化的特征。

      Japanhasalreadychangeditscriminallegislationstylefromthestabilizationofcriminallegislationtotheactivation.Inrecentyears,thecriminallegislationhasembodiedthetrendofcriminalization,forepartandseverepunishmentaboutpenalizing,aswellasthepopularizationandspecializationofcriminallaw''''sexpression.Chinashouldreflectthecriminallawpunishmentscopeintheviewofruleoflaw,notpurelycontrollingpunishmentscope.Itshouldbestressedtoenhancethevalidityofcriminallegislation,notmerelytheseverityofpunishment.Weshoulduseillustrationalfunctiononthecriminallegislationstyle,notpurelyemphasizingthecharacteristicofpopularizationandspecialization.

      一、日本刑法發(fā)展的概況

      日本現(xiàn)行刑法典于1907年頒布,1908年10月1日起施行。在將近一個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里,日本刑法典共修改了19次。二戰(zhàn)前修改了2次(1921年、1941年);二戰(zhàn)后修改了17次(1947年、1953年、1954年、1958年、1960年、1964年、1968年、1980年、1987年、1991年、1995年、2001年、2003年、2004年),其中,2001年修改了3次,2003年修改了2次。

      在1908年至1946年的近40年間,日本刑法典只修改了兩次,第一次(1921年)僅將刑法第253條關(guān)于業(yè)務(wù)侵占罪的法定刑由“一年以上十年以下懲役”改為“十年以下懲役”。這次修改既是鑒于業(yè)務(wù)侵占罪中存在情節(jié)較輕的情形,也是為了避免適用當(dāng)時(shí)的舊刑事訴訟法中經(jīng)由預(yù)審的煩瑣。[1](P527)第二次(1941年)修改了關(guān)于沒收、公正證書原本不實(shí)記載罪、受賄罪、受托受賄罪、事前受賄罪、行賄罪的規(guī)定,增加了關(guān)于迫征、妨害強(qiáng)制執(zhí)行罪,妨害拍賣、投標(biāo)罪,使請托人向第三者提供賄賂罪,加重受賄罪與事后受賄罪的規(guī)定。我們可以認(rèn)為,1941年的修改,主要是為了強(qiáng)化對國家法益的保護(hù),這顯然與當(dāng)時(shí)日本的政治背景密切相關(guān)。

      1947年,日本以二戰(zhàn)后制定的新憲法精神特別是平等主義、尊重人權(quán)主義為基礎(chǔ),對刑法典進(jìn)行了整體修改。[2](P35)主要內(nèi)容為:刪除了對皇室的犯罪、通敵犯罪與通奸罪,加重了公務(wù)員濫用職權(quán)罪、暴行罪、脅迫罪的法定刑,放寬了緩刑適用條件,增設(shè)了前科消滅制度等。1947年的修改側(cè)重于保護(hù)個(gè)人法益與保障行為人自由,因而與1941年的修改呈相反方向。這也是與戰(zhàn)后日本政治、社會背景的變化緊密相聯(lián)的。1948年至1986年,日本刑法典共修改了7次,但每次修改的內(nèi)容并不多。例如:1953年與1954年兩次修改的內(nèi)容都限于有關(guān)緩刑與假釋的規(guī)定;1960年增設(shè)了侵奪不動(dòng)產(chǎn)罪與損壞境界罪,另修改了兩個(gè)條文(第3條與第244條)①;1968年只對第45條與第211條②進(jìn)行了修改;1980年提高了幾種受賄罪的法定刑。

      正因?yàn)樵谙喈?dāng)長時(shí)間內(nèi),日本立法機(jī)關(guān)很少修改刑法典(1907年—1986年共修改10次),所以,日本刑事法學(xué)者稱以往立法機(jī)關(guān)“像金字塔一樣的沉默”[3](P11)。可以說,這種沉默根源于日本相對穩(wěn)定的社會背景。但是,從1987年起,日本立法機(jī)關(guān)開始頻繁修改刑法典,出現(xiàn)了刑事立法活性化的現(xiàn)象。③

      1987年,日本立法機(jī)關(guān)就刑法的適用范圍增加了2個(gè)條文,另修改了2個(gè)條文;由于電子計(jì)算機(jī)的普及,在有關(guān)公文書的偽造、損壞等4個(gè)分則條文中,加入了電磁記錄的內(nèi)容;另增設(shè)了不正當(dāng)制作和提供電磁記錄罪(第161條之二)、損壞電子計(jì)算機(jī)等妨害業(yè)務(wù)罪(第234條之二)與使用電子計(jì)算機(jī)詐騙罪(第246條之二)。由于日本經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,使得原來規(guī)定的罰金與科料數(shù)額顯得過低,難以發(fā)揮制裁作用,所以,1991年日本刑法不僅提高了總則規(guī)定的罰金與科料數(shù)額,而且提高了分則50多個(gè)條文所規(guī)定的罰金與科料數(shù)額。

      1995年,日本實(shí)行了刑法典的通俗化(平易化)。日本刑法典原本使用了片假名和較難的漢字,但這種表達(dá)方式難以與戰(zhàn)后的國民相親近。1995年用平假名改寫刑法典(如同將古漢語譯為白話文),不再使用一些較難的漢字。由于對聾啞人的教育發(fā)達(dá),聾啞人的責(zé)任能力與一般人并無差異,故刪除了有關(guān)減輕聾啞人刑罰的規(guī)定;此外,基于平等主義的要求,刪除了有關(guān)殺害、傷害、遺棄、拘禁尊親屬等加重處罰的規(guī)定。

      2001年,日本立法機(jī)關(guān)三次修改刑法典。主要內(nèi)容是:總則部分修改了有關(guān)對國外犯的適用范圍規(guī)定;分則部分除增加駕駛汽車致人輕傷酌情免除刑罰的規(guī)定、增設(shè)危險(xiǎn)駕駛致死傷罪(第208條之二)外,增設(shè)了第18章之二(“有關(guān)支付用磁卡電磁記錄的犯罪”),所增設(shè)的具體犯罪有:不正當(dāng)制作、提供、出讓、出借、輸入支付用磁卡電磁記錄罪、持有不正當(dāng)電磁記錄的磁卡罪、準(zhǔn)備不正當(dāng)制作支付用磁卡電磁記錄罪。2003年,日本立法機(jī)關(guān)兩次修改刑法典。一次是增加了國外人在國外對日本國民犯罪的適用范圍的規(guī)定,修改了刑法關(guān)于普通管轄原則的規(guī)定;另一次是刪除了受賄罪主體中有關(guān)仲裁人的規(guī)定,使刑法典規(guī)定的受賄罪主體僅限于公務(wù)員。這是因?yàn)橥觐C布的《仲裁法》規(guī)定了仲裁人受賄、受托受賄、事前受賄等罪。

      2004年,日本立法機(jī)關(guān)又對刑法典作了重大修改??倓t部分:將有期懲役與禁錮的期限由1個(gè)月以上15年以下,提高為1個(gè)月以上20年以下;將死刑、無期懲役與禁錮減為有期懲役與禁錮的期限,由15年提高到30年;將加重有期懲役與禁錮的期限,由20年提高到30年。提高有期懲役與禁錮的期限的主要理由是,從日本1907年制定刑法典到現(xiàn)在,國民的平均壽命大幅度提高;如果仍然維持原來的期限,則不符合國民對刑罰的規(guī)范意識。而且,原來的期限導(dǎo)致有期懲役、禁錮與無期懲役、禁錮的差異過大。[4](P34)分則部分:提高了強(qiáng)制猥褻罪、準(zhǔn)強(qiáng)制猥褻罪、強(qiáng)奸罪、準(zhǔn)強(qiáng)奸罪、強(qiáng)奸致死傷罪、殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、危險(xiǎn)駕駛致傷罪的法定刑④;降低了強(qiáng)盜致傷罪的法定刑⑤;增設(shè)了集團(tuán)強(qiáng)奸罪、集團(tuán)準(zhǔn)強(qiáng)奸罪:二人以上在現(xiàn)場共同犯強(qiáng)奸罪或準(zhǔn)強(qiáng)奸罪的,處4年以上有期懲役;犯集團(tuán)強(qiáng)奸罪、準(zhǔn)強(qiáng)奸罪或者其未遂犯,因而致女子死傷的,處無期或者6年以上懲役。

      除刑法典之外,日本立法機(jī)關(guān)近年來還制定了許多單行刑法,如《關(guān)于防止暴力團(tuán)員的不當(dāng)行為的法律》(1991年)、《關(guān)于防止沙林等造成人身傷害的法律》(1995年)、《關(guān)于器官移植的法律》(1997年)、《處罰有關(guān)兒童、兒童色情等行為及保護(hù)兒童的法律》(1999年)、《關(guān)于規(guī)制實(shí)施無差別大量殺人行為的團(tuán)體的法律》(1999年)、《關(guān)于有組織犯罪的處罰及犯罪收益規(guī)制等的法律》(1999年)、《關(guān)于防止兒童虐待等法律》(2000年)、《關(guān)于規(guī)制基因克隆技術(shù)的法律》(2000年)、《關(guān)于禁止不正當(dāng)存取信息行為的法律》(2000年)、《關(guān)于規(guī)制糾纏行為等的法律》(2000年)、《關(guān)于防止配偶的暴力及保護(hù)被害人的法律》(2001年)、《關(guān)于處罰為了對公眾等脅迫目的的犯罪行為提供資金等的法律》(2002年)、《關(guān)于對心神喪失等狀態(tài)下實(shí)施他害行為的人進(jìn)行醫(yī)療及觀察等的法律》(2003年)。與此同時(shí),立法機(jī)關(guān)對原來制定甚至新制定的單行刑法也進(jìn)行了必要修改。例如,1991年制定的《關(guān)于防止暴力團(tuán)員的不當(dāng)行為的法律》,截至2004年共修改了17次,其中,1993年、1997年、1998年各修改了2次、1999年修改了3次、2000年與2001年各修改了1次、2002年、2003年、2004年各修改了2次。

      此外,日本近幾年來新制定的行政刑法(附屬刑法)也增設(shè)了大量行政犯罪,同時(shí)也修改了原有的行政刑法。例如,2004年重新制定的《不動(dòng)產(chǎn)登記法》就規(guī)定了泄露秘密罪、提供虛偽的登記名義人確定情報(bào)罪、不正當(dāng)取得登記識別情報(bào)罪、妨害檢查罪等罪名與法定刑。再如,2004年修改了《商品交易所法》中有關(guān)行政刑法的規(guī)定??梢钥隙?,日本立法機(jī)關(guān)還將頻繁修改刑法典、單行刑法與行政刑法。近期可能就高科技犯罪、侵犯人身自由的犯罪等修改刑法典。

      二、日本刑法發(fā)展的特點(diǎn)

      (一)日本已從刑事立法的穩(wěn)定化轉(zhuǎn)向了刑事立法的活性化,立法機(jī)關(guān)已不再像以往那樣沉默,而是頻繁地修改刑法典、單行刑法與行政刑法。根據(jù)日本學(xué)者的觀點(diǎn),刑事立法活性化的社會背景主要有以下幾點(diǎn):

      第一,刑事立法的活性化傾向,是表明日本社會轉(zhuǎn)變?yōu)楸纫酝硬坏貌灰蕾囆塘P的社會的一個(gè)標(biāo)志。因?yàn)閭€(gè)人主義、自由主義的思考與行為樣態(tài)的浸透,導(dǎo)致異質(zhì)價(jià)值觀的得到廣泛允許,造成非正式的社會統(tǒng)制力減弱、行為的規(guī)制遲緩,其結(jié)局必然不可避免地產(chǎn)生通過刑罰的補(bǔ)充完善以維持社會秩序的傾向。另一方面,刑事立法活性化現(xiàn)象,表明以往較弱的“市民的安全或保護(hù)的要求”,現(xiàn)在通過媒體更直接、更強(qiáng)烈、更及時(shí)地反映至立法機(jī)關(guān);國家對市民的刑法保護(hù),成為一項(xiàng)公共服務(wù)內(nèi)容。

      第二,刑事立法的活性化,是當(dāng)今社會市民不安的表現(xiàn)。兇惡犯罪、重大犯罪不斷增加,國民的體感治安惡化,必然要求修改刑法,提高法定刑。另一方面,隨著社會生活的復(fù)雜化、科學(xué)化、高度技術(shù)化,對于個(gè)人而言,社會不可能進(jìn)行主體性的控制。人們的生活主要依賴脆弱的技術(shù)手段,與此同時(shí),個(gè)人行為所具有的潛在危險(xiǎn)也飛躍性地增大,人們不知瞬間會發(fā)生何種災(zāi)難。由此產(chǎn)生了刑法處罰的早期化、寬泛化,所以,需要及時(shí)修改刑法增設(shè)新的犯罪類型。

      第三,刑事立法的活性化,與當(dāng)今社會在其內(nèi)部產(chǎn)生了不共有根本價(jià)值觀的社會成員有關(guān)。即當(dāng)今社會存在許多根本價(jià)值觀不同于一般市民的犯罪組織、邪教團(tuán)體、政治集團(tuán);為了保護(hù)社會市民的生活利益,必須盡早對這些組織的活動(dòng)進(jìn)行刑事規(guī)制。所以,日本近幾年來刑事立法的主題之一,是基于有組織犯罪集團(tuán)的存在及其活動(dòng)而進(jìn)行的犯罪化與重罰化。

      第四,刑事立法的活性化,還有國際社會壓力的背景。進(jìn)入90年代后,刑事實(shí)體法領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)的形成,要求完善日本的國內(nèi)立法。一些國際條約的形成與日本政府的加入,促使日本立法機(jī)關(guān)修改刑法典和制定單行刑法。[5](P4)

      (二)日本近年來的刑事立法,主要表現(xiàn)為犯罪化,同時(shí)強(qiáng)化對被害人的保護(hù),導(dǎo)致刑法保護(hù)的早期化與刑罰處罰的重罰化。

      二戰(zhàn)后的1947年,日本刑法典刪除了有關(guān)對皇室的犯罪、通敵犯罪以及通奸罪;20世紀(jì)90年代,只是廢除了有關(guān)對尊親屬犯罪加重處罰的規(guī)定。但是,80年代末以來的刑事立法主要表現(xiàn)為犯罪化,增設(shè)了許多新的犯罪類型;單行刑法、行政刑法增設(shè)的犯罪類型則難計(jì)其數(shù)。大量的犯罪化,主要由來于社會生活的復(fù)雜化,此外也有刑事政策的原因。犯罪化與刑法保護(hù)的早期化密切相關(guān)。早期化的表現(xiàn)是,刑法原本以造成法益侵害的侵害犯、結(jié)果犯為基礎(chǔ),未遂犯、危險(xiǎn)犯、預(yù)備犯只是修正的、例外的犯罪形態(tài)。但近年來的刑事立法增加了未遂犯、危險(xiǎn)犯、預(yù)備罪的處罰規(guī)定,逐漸使例外成為常態(tài)。例如,2001年增設(shè)的分則第18章之二,將為了供相關(guān)犯罪行為使用,而獲取、提供電磁信息記錄行為、保管不正當(dāng)獲取的電磁記錄信息的行為、準(zhǔn)備器械或者原料的行為規(guī)定為犯罪。再如,《關(guān)于禁止不正當(dāng)存取信息行為的法律》、《關(guān)于規(guī)制糾纏行為等的法律》等,都使例外犯罪形態(tài)不再成為例外。

      刑法保護(hù)的早期化,主要是因?yàn)樵诋?dāng)今社會,社會生活的復(fù)雜化與犯罪的高科技化,使得許多犯罪行為一旦得逞,便會造成不可估量的侵害結(jié)果;所以,不能等待造成侵害結(jié)果后再處罰,而必須對法益進(jìn)行提前保護(hù)。提前保護(hù)似乎成為一種更有效率的保護(hù)。

      但是,日本刑法理論對于刑法保護(hù)的早期化存在不同看法。部分學(xué)者從重視刑法的規(guī)范意識形成機(jī)能的立場出發(fā),對于為了適應(yīng)現(xiàn)代社會、形成新的倫理,通過刑法保護(hù)的早期化形成刑法上的行為規(guī)范所具有的積極意義持肯定態(tài)度。部分學(xué)者將刑法的保護(hù)對象,限定為個(gè)人的生命、身體、自由、財(cái)產(chǎn)等古典的法益,基于貫徹法益概念所具有的自由保障機(jī)能的立場,認(rèn)為刑法保護(hù)的早期化是刑法的過度介入,因而對刑法保護(hù)的早期化持否定態(tài)度。部分學(xué)者居于中間立場,認(rèn)為刑法保護(hù)的一定早期化是出于不得已,但在適用上應(yīng)作一定的限定。這三種不同立場,涉及刑法的任務(wù)是什么、作為刑法保護(hù)對象的法益是什么等根本問題。[6](P16)

      重罰化表現(xiàn)為提高了有期徒刑的最高期限,加重了性犯罪、殺人罪、傷害罪及各種交通犯罪的法定刑,對新增設(shè)的危險(xiǎn)駕駛致死傷等罪也規(guī)定了較重的法定刑。2000年改正后的《少年法》對少年犯的處罰比以往嚴(yán)厲。這是由被害人保護(hù)的輿論推進(jìn)的。例如,以由于高速公路上的追尾事故導(dǎo)致喪失兩個(gè)幼兒的父母為主的交通事故的遺族及其聲援者的署名活動(dòng),導(dǎo)致立法機(jī)關(guān)在刑法典中新設(shè)危險(xiǎn)駕駛致死傷罪并規(guī)定較重的法定刑。再如,《少年法》的改正,也是神戶兒童殺傷事故中的遺族的呼吁以及“少年事件被害當(dāng)事人會”的活動(dòng)等促成的。[7](P16)

      基于被害人保護(hù)的重罰化,也受到了日本部分學(xué)者的批評。有學(xué)者認(rèn)為,將被害人保護(hù)的要求作為重罰化的正當(dāng)化根據(jù)存在許多疑問,如擴(kuò)大了“被害”與“被害人”的概念,被害人保護(hù)的要求常常產(chǎn)生于媒體、政府的炒作;刑事立法時(shí),不能僅考慮國民不成熟的處罰感情,而要盡可能合理地、實(shí)證地考慮法益保護(hù)的適合性、必要性、相當(dāng)性。[8](P21)

      (三)從日本刑法的發(fā)展可以看出,部分條文長期保護(hù)不變,部分條文被反復(fù)修改。主要表現(xiàn)為:內(nèi)容簡潔、用語抽象的條款,一直保持穩(wěn)定,而內(nèi)容復(fù)雜、表述詳細(xì)的條款則被反復(fù)修改;從數(shù)量上看,對刑法的適用范圍、刑罰(法定刑)的修改較多,對犯罪(構(gòu)成要件)的修改較少。此外,單行刑法、行政刑法的修改,比刑法典的修改更為頻繁。

      從刑法典總則修改的情況來看。關(guān)于犯罪成立條件、正當(dāng)化事由、未遂犯、共同犯罪等規(guī)定,從來沒有修改過;而總則關(guān)于刑法的適用范圍、緩刑、假釋等規(guī)定被反復(fù)修改。例如,刑法總則關(guān)于適用范圍的規(guī)定,原本只有6個(gè)條文,后來增加了2個(gè)條文,第6條之前的條文均被修改過,其中第2條關(guān)于對國外犯的適用范圍的規(guī)定,被修改過3次。因?yàn)椋S著社會越來越國際化、流動(dòng)化,國際犯罪越來越普遍,身處本國也可能受到來自國外犯的侵害,所以,需要不斷調(diào)整本國刑法的適用范圍。再如,關(guān)于緩刑的條款幾乎均被修改過,而且一般被修改過2次。此外,為了實(shí)現(xiàn)重罰化,對有關(guān)有期懲役、禁錮的期限、罰金與科料的數(shù)量的條款進(jìn)行了全面修改。

      從刑法典分則修改的情況來看。二戰(zhàn)后,對于犯罪及其構(gòu)成要件的修改,主要表現(xiàn)為兩種情形:一是刪除了有關(guān)對皇室的犯罪、通敵犯罪、通奸罪,刪除了對尊親屬犯罪加重處罰的規(guī)定;二是增設(shè)與經(jīng)濟(jì)生活、社會生活的變化密切相關(guān)的現(xiàn)代型犯罪,如增設(shè)有關(guān)計(jì)算機(jī)、電磁記錄的犯罪(近20個(gè)條文)。這是因?yàn)檎巍⒔?jīng)濟(jì)、社會生活的變化,必然導(dǎo)致刑法內(nèi)容的變化。另一方面,大體而言,對于傳統(tǒng)犯罪的構(gòu)成要件,基本上沒有作任何修改。其主要原因在于,對傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成要件的描述都比較簡短,涵蓋面廣,可以適應(yīng)不斷變化的社會生活事實(shí)。雖然傳統(tǒng)犯罪的構(gòu)成要件沒有變化,但其危害程度會不斷發(fā)生變化,國民對犯罪的評價(jià)也隨之變化,而刑罰是應(yīng)對犯罪的,所以,刑罰與法定刑會不斷變化。由于侵犯人身的犯罪呈兇惡化、重大化的趨勢,日本刑法主要對侵犯人身的犯罪加重了法定刑,只有個(gè)別犯罪(強(qiáng)盜致死傷罪)降低了法定刑。

      (四)刑法表述更加通俗化、平易化,規(guī)范用語減少、較難的漢字減少,而且新增條款的表述比較具體、詳細(xì)。

      如前所述,日本刑法原本以片假名表述,1995年改為平假名。在日常生活中,日本國民一般使用平假名,由平假名表述刑法,可以使國民親近刑法,從而實(shí)現(xiàn)積極的一般預(yù)防。1995年的刑法典修改,也減少了規(guī)范用語與較難的漢字。例如,將漢字“婦女”改為“女子”,將“欺罔”改為“欺く”,將“贓物”改為“盜竊的物品(盜品)及其他相當(dāng)財(cái)產(chǎn)犯罪行為所領(lǐng)得之物”(“盜品等”);不再使用漢字“猥褻”,而直接使用假名(ゎぃせつ)。這樣的修改可能使國民更容易理解刑法條文,也許避免了刑法理論的一些爭論。

      制定于1907年的日本刑法典,條文原本非常簡潔,犯罪類型極具包括性,解釋余地較大。但近年來增加的條款,其內(nèi)容非常具體、詳細(xì)。例如,2001年新設(shè)、2004年被修改的第208條之二第1項(xiàng)規(guī)定:“受酒精或者藥物的影響,在難以正常駕駛的狀態(tài)下,駕駛四輪以上的汽車,因而致人傷害的,處15年以下懲役;致人死亡的,處1年以上有期懲役。以難以控制的高速度行駛,或者不具有控制行駛的技能而駕駛四輪以上汽車,因而致人死傷的,亦同?!蓖瑮l第2項(xiàng)規(guī)定:“以妨害人或者車的通行為目的,進(jìn)入行駛中的汽車的近距離前,明顯接近其他通行中的人或車,并且以可能產(chǎn)生交通危險(xiǎn)的速度駕駛四輪以上汽車,因而致人死傷的,與前項(xiàng)同。有意無視紅色信號或者與之相當(dāng)?shù)男盘?,而且以可能產(chǎn)生交通危險(xiǎn)的速度駕駛四輪以上汽車,因而致人死傷的,亦同?!边@樣的詳細(xì)表述,在二戰(zhàn)前的刑法典中是不可能見到的。這種具體、詳細(xì)的表述,幾乎使法條喪失了解釋的余地。

      三、日本刑法發(fā)展的啟示

      考察日本的刑法發(fā)展及其特點(diǎn),可以使我們得到一些啟示。

      第一,在日本,刑法典、單行刑法與行政刑法所規(guī)定的犯罪難計(jì)其數(shù),即使在中國人看來相對輕微的危害行為,也被規(guī)定為犯罪;相反,在中國,只有刑法典與少數(shù)單行刑法規(guī)定犯罪及其法定刑,不存在行政刑法(其他法律中不規(guī)定犯罪與法定刑)。正如日本學(xué)者所言:“和日本不同,在中國,至少在現(xiàn)階段,所有的刑罰法規(guī)都集中在刑法典之中,而在刑法典之外則幾乎看不見,因此,在中國不存在日本所謂的行政刑法。由于刑法典上的條文數(shù)量很少,因此,乍看之下,中國刑法中的處罰范圍似乎很廣,但實(shí)際上則不是如此,日本刑法中的處罰范圍比中國要廣泛得多。所以,在非犯罪化方面,中國遠(yuǎn)比日本進(jìn)步,這一點(diǎn)必須引起注意。”[8](P123)

      但是,非犯罪化的進(jìn)步,并不等于刑法的進(jìn)步,更不等于法治的進(jìn)步。事實(shí)上,任何國家及其國民,都不會容忍危害行為,相反總是采取某種措施禁止、制裁違法行為,在法律內(nèi)不能受到制裁的危害行為,總會在法律外受到制裁。否則,就沒有社會秩序與國民安定可言。由成文刑法將值得處罰的危害行為規(guī)定為犯罪,就意味著由法院根據(jù)實(shí)體刑法與法定程序作出判決,這便遵循了法治的要求。而將大量的值得處罰的危害行為在刑事訴訟之外由非司法機(jī)關(guān)處理,則存在兩個(gè)重大問題:其一,雖然從總體來看,刑罰是最嚴(yán)厲的制裁措施,但行政處罰完全可能重于較輕的刑罰。“在實(shí)際效果上遠(yuǎn)甚于刑罰的行政制裁相當(dāng)嚴(yán)重,將這種行政制裁不是交由法院,而是交由行政機(jī)關(guān)裁量的話,就會違反保障程序公正的憲法精神。”[8](P123)其二,相當(dāng)多的危害行為,也不一定由行政機(jī)關(guān)依照行政法處理,而是采取了其他一些非法律的途徑,這便更加違反了法治原則。

      長期以來,我們習(xí)慣于講“懲辦與教育相結(jié)合”、“擴(kuò)大教育面、縮小打擊面”;刑法只是規(guī)定了嚴(yán)重的犯罪行為,司法機(jī)關(guān)也只喜歡辦大案要案,輕微的犯罪行為沒有受到刑法規(guī)制。在非法治時(shí)代尤其是戰(zhàn)爭年代,這是可以理解和接受的??墒牵凇耙婪ㄖ螄睂戇M(jìn)憲法之后,人們并沒有反思以往的刑事政策是否符合法治精神與法治原則,沒有在法治視野下考慮刑法處罰范圍;而是習(xí)慣于認(rèn)為,刑罰處罰范圍越窄越好,而沒有考慮對所謂“非犯罪行為”的處罰是否符合法治要求。其實(shí),將各種嚴(yán)重的、輕微的犯罪行為納入刑法進(jìn)行規(guī)制,由法院依法適用制裁程度不同的刑罰,正是依法治國的要求,也是社會成熟的表現(xiàn)。正因?yàn)槿绱?,日本學(xué)者指出:“刑事立法的活性化傾向,是表明日本社會轉(zhuǎn)變?yōu)楸纫酝硬坏貌灰蕾囆塘P的社會的一個(gè)標(biāo)志。在某種程度上,這是戰(zhàn)后日本社會‘成熟’的佐證?!盵5](P4)

      同西方國家相比,我國的犯罪率顯得并不高,但國民對社會治安很不滿意。其中的重要原因之一是,許多輕微的犯罪行為沒有得到依法處理。所以,本文認(rèn)為,我國當(dāng)前的主要任務(wù)不是實(shí)行非犯罪化⑥,而是應(yīng)當(dāng)推進(jìn)犯罪化。其一,對于不太受時(shí)代變遷影響的嚴(yán)重危害行為,應(yīng)當(dāng)納入刑法典進(jìn)行規(guī)制。如刑法典應(yīng)增加強(qiáng)制罪、暴行罪、脅迫罪、泄露他人秘密罪、公然猥褻罪、背任罪(背信罪)、侵奪不動(dòng)產(chǎn)罪、非法發(fā)行彩票罪、偽造私文書罪、使用偽造變造的文書罪等。其二,應(yīng)當(dāng)制定《輕犯罪法》,將《治安管理處罰條例》、勞動(dòng)教養(yǎng)法規(guī)所規(guī)定的各種危害行為,納入《輕犯罪法》中,使各種犯罪行為得到法院的依法審理。其三,在行政法、經(jīng)濟(jì)法等法律中,直接規(guī)定行政犯的構(gòu)成要件與法定刑。例如,在有關(guān)道路交通的法律中,直接將酒后駕駛、無證駕駛等行為規(guī)定為犯罪。與此同時(shí),增加較輕的刑種(如禁止駕駛、禁止從事特定職業(yè)等),并擴(kuò)大罰金刑的適用范圍、增加罰金刑的適用數(shù)量(不再將罰金刑局限于財(cái)產(chǎn)犯罪與經(jīng)濟(jì)犯罪)。

      第二,由于日本立法機(jī)關(guān)以往像金字塔一樣沉默,而刑法又必須適應(yīng)不斷變化的社會生活事實(shí),所以,立法機(jī)關(guān)沉默的時(shí)代必然是法官、學(xué)者解釋刑法的時(shí)代。但在刑事立法迅速化、具體化的時(shí)代,解釋的余地、作用會相對縮小。一方面,一旦出現(xiàn)新的危害行為,刑事法便迅速實(shí)行犯罪化,因而沒有必要將現(xiàn)行刑法條文的含義榨干,更沒有必要想法設(shè)法對現(xiàn)行刑法條文作出各種事前預(yù)想不到的解釋結(jié)論。另一方面,在刑法條文表述得相當(dāng)具體、詳細(xì)的情況下,刑法解釋的余地相當(dāng)小。法條表述越具體、越詳細(xì),外延便越窄,解釋余地就越小,于是要求及時(shí)增加新的條文。所以,日本刑事法正經(jīng)歷由解釋的時(shí)代向立法的時(shí)代的轉(zhuǎn)換。[9]

      這一點(diǎn)是耐人尋味的。罪刑法定主義是刑法的鐵則,其思想基礎(chǔ)是民主主義與尊重人權(quán)主義。為了保障人權(quán),不致阻礙國民的自由行動(dòng),不致使國民產(chǎn)生不安感,就必須使國民事先能夠預(yù)測自己行為的性質(zhì)與后果,因而必須事先明確規(guī)定犯罪與刑罰。因?yàn)楫?dāng)國民事先能夠根據(jù)成文刑法預(yù)測自己的行為性質(zhì)時(shí),就不會因?yàn)椴恢雷约旱男袨槭欠駮艿叫塘P處罰而感到不安,也不會因?yàn)椴恢雷约旱男袨槭欠駮艿叫塘P制裁而不敢實(shí)施合法行為,從而導(dǎo)致行為萎縮的效果。在此意義上,尊重人權(quán)主義與使國民具有預(yù)測可能性(預(yù)測可能性原理)是一個(gè)含義。但是,國民對自己行為的性質(zhì)與后果具有預(yù)測可能性的前提是事先有成文法的規(guī)定,這便是法律主義(或成文法主義);如果在具有成文法的前提下實(shí)行類推解釋,國民也不能預(yù)測自己的行為是否會被類推解釋為犯罪,因而侵犯了國民的自由,故必須禁止類推解釋。另一方面,刑法還必須具有穩(wěn)定性,如果朝令夕改、頻繁增刪,國民也同樣喪失預(yù)測可能性。這其中便存在緊張關(guān)系。倘若強(qiáng)調(diào)刑法的穩(wěn)定性,進(jìn)而對刑法作出國民不能預(yù)測的解釋結(jié)論,便侵害了國民的預(yù)測可能性;如若強(qiáng)調(diào)解釋的嚴(yán)格性,進(jìn)而頻繁增加刑法條文,也可能侵害國民的預(yù)測可能性。誠然,刑法頒布與修改后,國民可以甚至應(yīng)當(dāng)通過各種途徑了解現(xiàn)行刑法;但是,要求國民時(shí)時(shí)刻刻關(guān)注刑法是否增加了新條款,并不合適。換言之,過于穩(wěn)定必然導(dǎo)致類推解釋,損害國民的預(yù)測可能性;頻繁修改可以杜絕類推解釋,但也可能損害國民的預(yù)測可能性。所以,如何在二者之間作出選擇,保障國民的預(yù)測可能性,是值得研究的。

      本文認(rèn)為,只要不違反罪刑法定原則,就應(yīng)當(dāng)盡可能地對刑法進(jìn)行合理解釋,使之適應(yīng)不斷變化的社會生活事實(shí);只有當(dāng)解釋方法(如類推解釋)與結(jié)論(國民不能預(yù)測)違反罪刑法定原則時(shí),才宜通過增加刑法條文增設(shè)新的犯罪類型??傮w來說,我國法官、檢察官的解釋能力還比較低,如果要求從解釋的時(shí)代轉(zhuǎn)向立法的時(shí)代,必然導(dǎo)致刑法條文的急劇增加,反過來加擔(dān)解釋的負(fù)擔(dān)。而且,刑法條文的增加,并不能提高法官、檢察官的刑法適用能力;依靠刑法條文的增加彌補(bǔ)法官、檢察官的缺陷,必然得不償失;希望制定出一部不需要解釋的刑法典,只是幻想而已。所以,我們固然沒有必要使刑法長期穩(wěn)定不變,但不能貶低解釋的作用與意義。

      第三,日本刑法的發(fā)展,形成了一個(gè)特色:處罰的早期化與報(bào)應(yīng)的重罰化并存。[5](P5)重罰化雖然可能滿足被害人及其家屬的報(bào)應(yīng)感情,但能否實(shí)現(xiàn)一般預(yù)防與特殊預(yù)防的效果,還值得關(guān)注。換言之,處罰的早期化、重罰化并不等于處罰的有效性、合理性。

      日本刑法近年來的處罰早期化,顯然是為了保護(hù)法益。但是,處罰的早期化的有效性是值得關(guān)注的。我國刑法也存在一些處罰早期化的條款,但由于各種原因,其有效性并不理想。如何使刑事立法具有效率,是值得研究的問題。例如,我國刑法總則原則上處罰預(yù)備犯的規(guī)定,雖然一直以來受到不少學(xué)者的批判,在以往也確實(shí)顯露出其不合理的一面;但隨著社會生活越來越復(fù)雜化,法益保護(hù)的早期化越來越必要,這一規(guī)定精神也越來越顯示出其合理性一面。但是,如何利用總則關(guān)于預(yù)備犯的規(guī)定保護(hù)重大法益,同時(shí)防止對國民自由的侵犯,則需要進(jìn)一步研究。再如,我國刑法第280條規(guī)定了偽造、變造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪與偽造、變造居民身份證罪,其目的在于禁止人們使用偽造、變造的國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章與偽造、變造的居民身份證,從而保護(hù)國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章、居民身份證的公共信用以及證明過程的純潔性。在此意義上說,將偽造、變造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章與偽造、變造居民身份證規(guī)定為犯罪并科處刑罰,也是一種處罰的早期化。但是,使用偽造、變造的國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章以及使用偽造、變造的居民身份證的行為,因?yàn)闆]有被規(guī)定為犯罪而極為普遍,反過來又催生了偽造、變造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章、居民身份證的行為;而偽造、變造行為由于隱蔽性很強(qiáng),即使“辦證”的小廣告鋪天蓋地,貼滿天橋、電線桿、圍墻與地面,司法機(jī)關(guān)也難以查獲,因而越來越嚴(yán)重。如果將使用偽造、變造的國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章與偽造、變造的居民身份證的行為規(guī)定為犯罪,那么,由于使用行為容易被發(fā)現(xiàn),人們不敢、不會輕易使用,這不僅保護(hù)了法益,而且必然減少偽造、變造行為。所以,我國立法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)注重刑事立法的有效性。

      日本刑法近年來的重罰化,是相對于日本原來的刑事立法與司法狀況而言??傮w來說,日本刑法對相同犯罪所規(guī)定的法定刑輕于我國刑法規(guī)定的法定刑;不僅如此,即使再嚴(yán)重的犯罪,日本刑事立法都盡量考慮適用緩刑的可能性。例如,2004年日本將強(qiáng)盜致傷罪的法定刑由“無期或者7年以上懲役”改為“無期或者6年以上懲役”,就是為了使緩刑適用成為可能。⑦即使提高了許多犯罪的法定刑(如殺人罪、有組織的殺人罪⑧、傷害致死罪、強(qiáng)奸致死傷罪等),但法定最低刑都在6年以下(含6年),也是考慮到適用緩刑的可能性。另一方面,日本的法官并不輕易在法定刑內(nèi)選擇較重的刑罰。概言之,即使日本實(shí)行重罰化,刑罰仍然輕于我國。我國的刑法規(guī)定的法定刑較重,司法機(jī)關(guān)一般在法定刑內(nèi)選擇較重的刑罰;事實(shí)表明,這種重刑主義做法,并未有效地遏制犯罪,一般預(yù)防與特殊預(yù)防的效果并不明顯。所以,我們不能因?yàn)槿毡緦?shí)行重罰化,也要求實(shí)行重罰化;相反,我國仍有實(shí)行輕刑化的余地。

      第四,日本刑法典的修改狀況表明,概括性條款始終保持穩(wěn)定,具體性條款卻被反復(fù)修改。由于刑罰尤其是有期徒刑與罰金總是涉及數(shù)量,所以,不斷修改有期徒刑的期限與罰金數(shù)額,是無可厚非的。至于如何選擇具體犯罪的構(gòu)成要件(罪狀)的規(guī)定方式,使之既相對穩(wěn)定,又能適應(yīng)不斷變化且復(fù)雜的社會生活事實(shí),則值得探討。

      我國刑法分則對具體犯罪的罪狀描述模式,大體可以分為以下幾種:

      第一種模式是,非常簡潔地表述犯罪特征。如對故意殺人、過失致人死亡、詐騙、偽造貨幣等罪的規(guī)定,并不限定其行為方式、方法、手段等,只是規(guī)定行為的性質(zhì)。這種條款往往能夠保持穩(wěn)定,但可能缺乏明確性,有被類推解釋的危險(xiǎn),有損刑法的安定性。例如,教唆、幫助他人自殺,是否適用故意殺人罪的規(guī)定,在司法實(shí)踐上存在不同判決,影響了國民的預(yù)測可能性。

      第二種模式是,對行為的方式、方法、手段作了比較詳細(xì)且封閉式的列舉規(guī)定(沒有設(shè)立避免遺漏的“兜底”規(guī)定),如刑法第126條、第160條、第194條第1款、第196條、第198條、第201條等等。由于這種模式詳細(xì)列舉了犯罪行為的方法、方法、手段等,所以,凡是沒有采取法定方式、方法、手段的行為,都不可能成立相應(yīng)的犯罪。例如,刑法第196條僅規(guī)定了四種信用卡詐騙方法:使用偽造的信用卡或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡與惡意透支。以此外的欺騙方法騙取財(cái)物,即使與信用卡有密切關(guān)系,也不能認(rèn)定為信用卡詐騙罪。于是,某種詐騙行為是否符合刑法第196條規(guī)定的欺騙方法,就成為區(qū)分信用卡詐騙罪與普通詐騙或其他犯罪的關(guān)鍵。這種描述模式使條文內(nèi)容具體、詳細(xì),有保證刑法安定性的優(yōu)點(diǎn),但從立法論來考察,可能與實(shí)際生活脫節(jié),未必是一種理想的立法模式。

      第三種模式是,對行為的方式、方法、手段作了比較詳細(xì)的列舉,同時(shí)以“其他方法”防止刑法描述的遺漏(即存在“兜底”規(guī)定)。如第182條、第191條、第193條、第195條、第224條等。表面上看,個(gè)別列舉與“兜底”規(guī)定相結(jié)合的第三種模式與第二種模式只有一點(diǎn)不同,即是否有“兜底”規(guī)定。其實(shí)不然。由于第二種模式是對犯罪的封閉性規(guī)定,所以,其規(guī)定的行為不是舉例性質(zhì);而第三種模式因?yàn)榇嬖凇捌渌椒ā钡囊?guī)定,所以,其規(guī)定或列舉的行為具有舉例性質(zhì)。換言之,刑法第193條類似于以下規(guī)定方式:“以非法占有為目的,使用欺騙方法騙取銀行或者其他金融機(jī)關(guān)的貸款,數(shù)額較大的,處……。下列方法通常屬于欺騙方法:(一)編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的;(二)使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的;(三)使用虛假的證明文件的;(四)使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?;蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的?!边@種立法例只是明示常見的欺騙方法,而不限制欺騙方法。所以,可以認(rèn)為,第二種模式是“列舉法”,而第三種模式是“例示法”。

      與列舉法相比,例示法更能對應(yīng)社會生活事實(shí)??梢栽O(shè)想,如果刑法第196條在列舉了4種信用卡詐騙的欺騙方法后,設(shè)有“以其他方法進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)”的規(guī)定,那么,使用變造的信用卡便理所當(dāng)然成立信用卡詐騙罪。如果刑法第198條在列舉了5種保險(xiǎn)詐騙的欺騙方法后,設(shè)有“以其他方法進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)”的規(guī)定,那么,惡意復(fù)保險(xiǎn)、隱瞞保險(xiǎn)危險(xiǎn)、被保險(xiǎn)人自傷自殘騙取保險(xiǎn)金的行為,就無可爭議地成立保險(xiǎn)詐騙罪。與列舉法相比,例示法也不一定損害刑法的安定性。法官要將現(xiàn)實(shí)案件與法條例示的行為相比較,判斷現(xiàn)實(shí)案件是否與法條例示的行為相類似。所以,法官的自由裁量權(quán)受到了有效的拘束,刑法的安定性能夠得到保障。

      刑法分則條文所規(guī)定的罪狀,實(shí)際上是對具體犯罪類型的描述,而非具體犯罪的定義。類型是立法與法律形成的前身,立法者的任務(wù)便是描述各種犯罪類型,因此立法者可能存在一定空間。[10](P128)在一定空間內(nèi)采取何種方式描述犯罪類型,是刑事立法學(xué)應(yīng)當(dāng)深入探討的問題。德國學(xué)者考夫曼指出:“類型無法被‘定義’,只能被‘描述’。因此,對立法者而言有兩種極端情況:或者整個(gè)地放棄描述類型而只給予該類型一個(gè)名稱。例如我們在德國刑法第185條所看到的,該條僅簡單規(guī)定:‘侮辱’將如此如此處罰。此方式將使法律的適用上獲得較大的彈性,但相對地也換來法律的不安定性?!蛘咴囍M可能精細(xì)地(‘列舉地’)描述類型?!绲聡谭ǖ?50條加重強(qiáng)盜罪之規(guī)定。此種方式具有較大法律安定性之優(yōu)點(diǎn),但也造成謹(jǐn)慎拘泥以及與實(shí)際生活脫節(jié)的結(jié)果——耗費(fèi)大而收獲小。前面曾提過的‘例示法’——這在新的刑法典中經(jīng)常被運(yùn)用,例如在加重竊盜罪(德國刑法第243條)——?jiǎng)t取二者之間而走中庸之道;立法者只例示性地描述類型,因而明白地指示法官可使用類推的法律發(fā)現(xiàn)?!盵11](P117)概言之,例示法是概括條款與個(gè)案列舉法的一種有機(jī)結(jié)合,它既能保障刑法的安定性,也賦予法官對此類或類似的案件作出同樣處理的任務(wù),既能對應(yīng)社會生活事實(shí),也能限制法官權(quán)力。因此,現(xiàn)代刑事立法越來越愿意采取例示法[11](P63),今后的刑事立法宜盡量采用例示法。

      (五)日本刑法在發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)了通俗化、平易化,規(guī)范用語減少,普通用語增多。這種做法是否完全合理,也值得關(guān)注。

      法律由文字表述。罪刑法定主義要求實(shí)行成文法主義,因?yàn)槲淖植粌H可以表述理念,還可以固定下來并使之反復(fù)斟酌,廣為傳播。作為罪刑法定主義派生原則之一的明確性,要求刑法盡可能使用普通用語。因?yàn)槠胀ㄓ谜Z源于生活,比規(guī)范用語更為直觀、更為具體,因而容易被人理解;普通用語被人們長期使用,在特定的語境下較少出現(xiàn)含糊不清的現(xiàn)象;人們在閱讀一部作品時(shí),總是首先根據(jù)用語的普通意義進(jìn)行理解。刑法不僅是裁判規(guī)范,也是行為規(guī)范;刑法不僅要讓法官知道什么是犯罪,而且也應(yīng)讓一般人知道什么是犯罪。MariaTheresia在匈牙利規(guī)定,必須給立法機(jī)關(guān)一個(gè)“愚笨的人”,如果這個(gè)人沒有辦法理解法律草案,那么,就必須重新改寫該草案。[10](P120)這樣的要求確實(shí)過分。但是,如果一部刑法不能被一般人理解,一般人便不能按照刑法規(guī)范評價(jià)行為和做出意思決定,刑法的規(guī)制機(jī)能就喪失殆盡。作為行為規(guī)范,刑法是針對一般人的、普遍反復(fù)適用的法律規(guī)范;要使一般人理解刑法,就應(yīng)盡可能使用一般人使用的用語。

      然而,要讓一部刑法的內(nèi)容完全由普通用語表述,幾乎是不可能的。第一,刑法及其條文具有特定目的,所規(guī)制的對象具有特定范圍,換言之,每個(gè)條文都具有特定的規(guī)范意義。當(dāng)普通用語與刑法所要表達(dá)的規(guī)范意義沒有距離時(shí),毫無疑問應(yīng)當(dāng)選擇普通用語。但是,當(dāng)普通用語與刑法所要表達(dá)的規(guī)范意義存在距離時(shí),立法者不得不使用規(guī)范用語。例如,“白粉”、“鴉片煙”與刑法對犯罪的規(guī)制對象不一致,所以,刑法必須使用“”概念。“黃色書籍”、“三級片”等用語,與刑法對淫穢物品的規(guī)制范圍不一致,所以,刑法要使用“淫穢物品”一詞,而不使用普通用語。第二,刑法具有簡短價(jià)值,不能過于冗長。在使用普通用語可能導(dǎo)致冗長表述時(shí),立法者會使用規(guī)范用語。如果像日本修改刑法那樣,將“贓物”改為“盜竊的物品(盜品)及其他相當(dāng)財(cái)產(chǎn)犯罪行為所領(lǐng)得之物”,就會使刑法條文過于冗長。第三,分則條文是對犯罪類型的描述,如果過分使用普通用語,則會導(dǎo)致刑法條文含義的封閉,難以使刑法適應(yīng)復(fù)雜化的社會生活。第四,刑法也是裁判規(guī)范,刑法用語不僅要傳遞信息,還必須具有操作的功能。在使用普通用語不便于裁判者操作的場合,不得不使用規(guī)范用語。第五,刑法是普遍適用的規(guī)范,而不是僅適用于個(gè)案的命令?!靶问健⒊橄笮?、一般性、以及概念性是對于法律的形成不可缺少的,否則將沒有所謂的等同對待,也將沒有正義存在。”[10](P122)

      總之,要通過使用普通用語,使一部刑法令所有國民心領(lǐng)神會,那是絕對不可能的。刑法不得不既使用普通用語,又使用規(guī)范用語或?qū)I(yè)用語。但是,為了避免規(guī)范用語難以被國民理解的缺陷,應(yīng)盡可能通過解釋性規(guī)定使規(guī)范用語具有明確性。

      (六)長期以來,日本對刑法典采取的是直接對條文進(jìn)行修改或者增刪的方式,而沒有頒布新的刑法典。于是,出現(xiàn)了第××章之二、第××條之二、之三的表述方式。例如,需要在第163條之后增加一條,便將增加的條文稱為第163條之二。我國對刑法典的修改也采取這種方式。在本文看來,在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi),我國不宜制定新的刑法典,而應(yīng)采用現(xiàn)在的修改方式。即使今后時(shí)機(jī)成熟時(shí)全面修改刑法典,也宜以現(xiàn)在的刑法典為基礎(chǔ),使條文序號與對應(yīng)的內(nèi)容永遠(yuǎn)不變。例如,無論如何修改,第232條永遠(yuǎn)是對故意殺人罪的規(guī)定、第263條永遠(yuǎn)規(guī)定的是搶劫罪,如此等等。這種修改方式的好處,一是使刑法比較穩(wěn)定;二是使法官、檢察、學(xué)者與一般國民熟悉條文內(nèi)容,不至于因?yàn)樾谭ǖ男薷膶?dǎo)致人們難以尋找條文;三是有利于刑法理論的繼承與發(fā)展,避免浪費(fèi)學(xué)術(shù)資源。

      注釋:

      ①第3條是關(guān)于日本國民在國外犯罪的適用范圍的規(guī)定,第244條是關(guān)于親屬間盜竊與侵奪不動(dòng)產(chǎn)的特例的規(guī)定。

      ②第45條是關(guān)于并合罪的規(guī)定,第211條是關(guān)于業(yè)務(wù)上過失致死傷罪的規(guī)定。

      ③“活性化”是日本刑法學(xué)者使用的概念,參見[日]井田良:《刑事立法の活性化とそのゅくぇ》,《法律時(shí)報(bào)》2003年第75卷第2號,第4頁以下。

      ④強(qiáng)制猥褻罪、準(zhǔn)強(qiáng)制猥褻罪由原來的“6個(gè)月以上7年以下懲役”提高為“6個(gè)月以上10年以下懲役”;強(qiáng)奸罪、準(zhǔn)強(qiáng)奸罪由原來的“2年以上有期懲役”提高為“3年以上有期懲役”;強(qiáng)奸致死傷罪由原來的“無期或者3年以上懲役”提高到“無期或者5年以上懲役”;殺人罪由原來的“死刑、無期或者3年以上懲役”提高到“死刑、無期或者5年以上懲役”;傷害罪由原來的“10年以下懲役或者30萬元以下罰金或科料”提高到“15年以下懲役或者50萬元以下罰金”;傷害致死罪由原來的“2年以上有期懲役”提高到“3年以上有期懲役”;危險(xiǎn)駕駛致傷罪由“10年以下懲役”提高到“15年以下懲役”。

      ⑤由原來的“無期或者7年以上懲役”修改為“無期或者6年以下懲役”。

      ⑥當(dāng)然,對于刑法典已規(guī)定的少數(shù)犯罪,也具有實(shí)行非犯罪化的可能性。例如,對刑法第294條、319條規(guī)定的行為,可以實(shí)行非犯罪化。

      ⑦參見[日]佐藤弘規(guī):《刑法等の一部を改正する法律》,《Jurist》2005年總第1285號,第34頁以下。根據(jù)日本刑法第25條的規(guī)定,對于被宣告3年以下懲役、監(jiān)禁或者50萬元以下罰金的人,才可能宣告緩刑。當(dāng)法定最低刑為7年有期懲役時(shí),即使酌量減輕處罰,最低也必須判處3年6個(gè)月懲役,因而不能宣告緩刑。

      ⑧該罪規(guī)定在《關(guān)于有組織犯罪的處罰及犯罪收益規(guī)制等的法律》中,法定刑原為“死刑、無期或者5年以上懲役”,2004年改為“死刑、無期或者6年以上懲役”。

      【參考文獻(xiàn)】

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      [3][日]松尾浩也.刑事法の課題と展望[J].ジュリスト,1986,(852).

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      [11][德]亞圖·考夫曼.類推與“事物本質(zhì)”——兼論類型理論[M].吳從周譯,臺灣:臺灣學(xué)林文化事業(yè)有限公司,1999.

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